Средства индивидуализации юридического лица, товаров, услуг, работ (описание, определение и перечень). Средства индивидуализации юридического лица Право на средства индивидуализации юридических лиц товаров работ услуг и предприятий
В мире конкуренции каждый субъект хочет «выделиться», быть заметным среди остальных фирм, производящих (оказывающих) аналогичный товар (услугу). Этим целям служат средства индивидуализации.
Не дает обобщенного официального названия, а лишь описывает отдельные их виды. Ошибочно употреблять понятие «средства индивидуализации результатов интеллектуальной деятельности». Например, подобное словосочетание применяется для программы ЭВМ, некоторых бестселлеров, фильмов и т.д. Они защищены законами об авторских правах и ничего общего с экономикой не имеют.
Чтобы это было более понятно, приведем пример. Знаменитые книги о Гарри Потере в английском издании издавались с определенной обложкой, на которой был изображен актер, сыгравший знаменитого литературного персонажа. На ней также присутствовал герб школы «Хоггвартс». Эта обложка в совокупности с романом и попадает под категорию «средства индивидуализации результатов интеллектуальной деятельности». Копирование самого текста без этой «оболочки» также будет нарушать Но уже иск о материальном ущербе будет подавать автор романа, а не компания, публикующая его.
Мы же поговорим про средства индивидуализации юридического лица.
Виды
В российском законодательстве предусмотрено четыре вида:
- Фирменное наименование.
- Товарные знаки.
- Коммерческое обозначение.
- Наименование мест происхождения товаров.
Географическая «родина» продукции не дает исключительности производителю на право использования. Эта категория применяется с целью защиты потребителей от недостоверной информации.
«Откуда дровишки»?
Приведем пример. Часто производители меда могут написать на своей продукции «Сделано на Алтае». Считается, что это один из экологически чистых регионов нашей страны. Продукция с такой маркировкой будет пользоваться наибольшим спросом среди продовольственных групп товаров.
Но пчелы «трудились» в Челябинске, где много металлургических предприятий. Подмена места происхождения товара вводит в заблуждение потребителей.
Никто не имеет исключительного права пользоваться маркировкой «Сделано на Алтае». Любая фирма, которая производит продукцию в этом регионе, может наносить ее на упаковку.
Исключительное право
Гражданский кодекс предполагает определенным лицам (владельцам) пользоваться исключительными правами на средства индивидуализации. Они могут использовать их по своему усмотрению:
- Распространять продукцию с определенным логотипом.
- Запрещать или разрешать использование
С какого момента вступает в действие исключительное право?
Средства индивидуализации возникают по различным основаниям. В зависимости от этого на определенный вид исключительное право кому-либо дается при выполнении определенный условий:
- Использование фирменного наименования - после государственной регистрации юр. лица и включения его в ЕГРЮЛ.
- Право на бренды, товарные знаки, наименования мест происхождения - после утверждения Роспатентом.
- На коммерческое изображение - в момент приобретения известности на определенной территории.
После прохождения всех процедур наступает исключительно право на использование логотипа, товарного знака, наименования и т.д. Это значит, что без санкционирования владельца незаконно применять какое-либо запатентованное обозначение в рекламе, на продукции, на интернет-ресурсах и т.д.
Срок действия исключительного права
Но ошибочно утверждать, что достаточно раз «застолбить» товарный бренд в Роспатенте, и исключительное право на него дается на всю жизнь. Товарный знак прекращает действие через 10 лет, если его не продлить.
Право на коммерческое обозначение утратит силу после потери известности компании на определенной территории. прекращает свое действие после ликвидации или реорганизации предприятия.
Как защитить исключительные права на средства индивидуализации товаров, услуг?
Защитить право на использование товарного знака или наименования можно следующим способом:
- Обращением в Федеральную антимонопольную службу.
- Через суд.
- Обращением в Роспатент.
Последний в списке государственный орган занимается спорными моментами, связанными с применением ТЗ. Например, одна компания заподозрила в плагиате своего бренда другую. Но та отрицает свою вину и утверждает, что их логотип разработан самостоятельно. Выход - обращение в Роспатент, которая будет проверять все обстоятельства инцидента и направлять материалы в суд.
Антимонопольная служба защищает производителей от недобросовестной конкуренции (незаконное «копирование» продукции, товарных знаков и пр.).
В любом случае предприниматель, в отношении которого нарушено исключительное право на средства индивидуализации, может обратиться в суд для компенсации материального или иного вреда (например, потеря репутации).
Юридическое лицо
Индивидуализация юридического лица осуществляется определением местонахождения и наименования, которое обязательно должно включать в себя организационно-правовую форму. Например, ООО «Авангард», или МУП «Горсети» и т.д.
Кроме этого, индивидуализация относится к товарным маркам и брендам. Об этом подробнее.
Товарная марка или знак: в чем разница?
Товарная марка - это обязательный словесный способ индивидуализации. Включает в себя:
- Название продукции.
- Данные изготовителя.
- Соответствие стандартам.
- Состав и свойства продукции.
- Другие обязательные данные (например, сведения об опасности и мерах предосторожности).
Товарная марка - это на упаковках, наклейках и т.д. Другими словами, информация о том, что мы покупаем.
Товарный знак (бренд) - обозначение, которое отличает одну продукцию от другой аналогичной. Он пользуется юридической защитой и регистрируется в Роспатенте. Например, кофе «Нескафе», шоколад «Бабаевский» и т.д. Может содержать словесную, графическую, объемную или иную другую информацию, но не имеет данных о самом товаре.
«Яблочный» или «Любимый» - что нельзя регистрировать?
Мы уже сказали, что к средствам индивидуализации и результатам интеллектуальной собственности относится товарный знак. Но все ли можно регистрировать в качестве бренда? Законодательно существуют ограничения элементов, которые нельзя использовать:
- Название, вошедшее во всеобщее употребление при обозначении определенной Например, «Сок», «Кофе» и т.д.
- Общепринятые символы и термины.
- Наименование качества товаров, их характеристику и т.д. «Вкусный», «Свежий» и т.д.
- Исключительную форму товара, которое определяет его свойство. Например, одно изображения мяча у производителя данного товара.
Все вышеперечисленные элементы могут включаться в логотипы или названия, если они не являются доминирующими в нем.
Также нельзя использовать знаки, которые выглядят как государственные символы. Они могут ввести в заблуждение рядовых граждан.
В соответствии с международными договоренностями в товарных знаках запрещено использовать:
- Флаги, гербы других стран.
- Официальные аббревиатуры международных организаций. Например, ООН, ОБСЕ и т.д.
- Официальные печати, награды, пробирные клейма и т.д.
Кроме того, если в логотипе есть все вышеперечисленные свойства, которые смешиваются с ними, такие также нельзя использовать. Например, небольшое изменение цвета в символе ООН и т.д. Их можно использовать в качестве элемента бренда только с официального согласия правообладателя.
Запрещено регистрировать в качестве ТЗ элементы культурного наследия, аморальные изображения, а также те, которые могут ввести в заблуждение. Также нельзя регистрировать те логотипы, которые уже используются в других странах.
Изображение можно использовать в другой группе товаров. Например, использование схематической радуги в логотипе благотворительного фонда разрешается использовать при создании бренда кондитерской фабрики.
Также запрещено регистрировать средства индивидуализации товаров:
- Если в их названии содержатся известные фамилии, имена, псевдонимы.
- В изображении присутствуют портреты и лица знаменитых личностей без разрешения этих людей или родственников.
- В их основу лежат произведения науки, искусства и т.д.
Регистрация ТЗ
Для того чтобы официально создать необходимо:
- Определить цели ТЗ.
- Разработать и создать логотип.
- Проверить в базе данных Роспатента наличие схожих зарегистрированных знаков.
- Подкорректировать в случае совпадения логотипа с другими.
- Собрать пакет документов на регистрацию ТЗ.
- Подать данные в Роспатент.
- Получить охранные документы.
- Поставить товарный знак на учет нематериальных активов предприятия.
Конечно, на все процедуры необходимы денежные средства и время, но результатом будет гарантия защиты прав собственности.
Ошибки при создании и регистрации ТЗ
Основные ошибки, которые совершают предприниматели при регистрации ТЗ:
- Недостаточная продуманность цели использования логотипа.
- Его недоработка.
- Экономия при регистрации. Одна процедура без учета юристов стоит около 30 тыс. рублей. Многие экономят и создают логотипы с изображением и надписью в едином монолите. Раздельное изображение одного от другого не будет нарушать право на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
- Экономия времени на поиск тождественных и похожих изображений. Не стоит надеяться на Роспатент.
Средствами индивидуализации продукции, товаров, работ или услуг являются товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения товара.
Согласно ст. 1477 ГК товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст. 1481 ГК). Знак обслуживания – это обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.
Условием предоставления правовой охраны товарного знака (знака обслуживания) является его новизна. Товарный знак бывает словесным, изобразительным, объемным и комбинированным.
Законодательство о защите прав потребителей указывает на необходимость маркировки товара, обозначающей словесное описание товара, помещаемое на товаре или его упаковке и включающее в себя фирменное наименование изготовителя, его адрес, название товара, ссылку на стандарты (в том числе сертификацию), перечень свойств товара и ряд других данных. Маркировка зарегистрированного товарного знака – это буква «R» в окружности, указывающая на то, что применяемое обозначение является зарегистрированным знаком.
Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На использование этого наименования может быть признано исключительное право (ст. 1229 и 1519 ГК)производителей такого товара.
Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее наименование географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства (ст. 1516 ГК).
К специфическим признакам такого географического объекта следует отнести:
а) указание на то, что товар происходит из конкретной страны, населенного пункта, местности (в том числе с учетом исторических названий);
б) связь обозначения товара с его особыми свойствами, которые определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) социальным фактором;
в) признание и устойчивый спрос у потребителей;
г) общественно значимый характер наименования.
Товарный знак и знак обслуживания -- это обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее - товары) юридических или физических лиц.
Товарный знак -- это обозначение (символ), предназначенное для того, чтобы отличить соответствующие товары одних производителей от однородных товаров других производителей. Поэтому необходимым условием его охраны является новизна. Товарный знак в виде слова, рисунка проставляется на изделии.
Знак обслуживания -- аналогичное товарному знаку обозначение (символ), предназначенное для того, чтобы отличить услуги одного юридического или физического лица от однородных услуг других юридических и физических лиц. Поэтому необходимым условием его охраны также является новизна.
Так как знак обслуживания - это товарный знак, связанный с представлением услуг, то он используется отелями, ресторанами, туристическими бюро, магазинами, химчистками, авиакомпаниями и др.
Бренд - заявленный и широко и неоднократно разрекламированный на рынке товарный знак (знак обслуживания), известный потребителю и конкурентам, знак, вызывающий определённые устойчивые ассоциации у значительной части потребителей (клиентов), конкурентов, партнёров по бизнесу.
Наименование места происхождения товара - это название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами, либо природными условиями и людскими факторами одновременно.
По наименованию места нахождения товара можно судить о специфических свойствах и качестве товара, которые определяются географическими условиям и района, где этот продукт произвели. Использовать место происхождения правомочны только предприятия, расположенные в данной географической зоне, и только применительно к конкретным продуктам, произведённым в этих зонах, например названия минеральной воды («Боржоми», «Ессентуки»), вин («Букет Абхазии», «Мадера»), продуктов питания (икра «Камчатская», калач «Саратовский», «Соль Карловарская») и др.
Фирменное наименование - обозначение, под которым предприятие осуществляет свою коммерческую деятельность, совершает свои кредитно-финансовые операции, осуществляет права и несёт обязанности. Фирменное наименование определяется как имя или обозначение, позволяющие идентифицировать предприятие определённого физического или юридического лица.
Фирменное наименование индивидуализирует предприятие, характеризует репутацию и положение предприятия в целом, оно в конечном счёте является гарантией качества продукции и услуг предприятия. Фирменное наименование является мощным рекламным средством предприятия, так как потребитель связывает его прежде всего с деятельностью и товарами предприятия. Следует отметить, что во многом функции фирменного наименования совпадают с функциями товарных знаков.
Фирменное наименование - собственность коммерсанта, предпринимателя. Под этим именем он выступает в хозяйственном обороте.
Охрана фирменных наименований предусмотрена законодательствами многих стран. Но правовые режимы в отношении их резко различаются, так как определяются положениями гражданского и торгового права. Во многих странах введены различные системы регистрации фирменных наименований.
Право на фирменное наименование не ограничено временем действия, оно в принципе бессрочно и прекращается вместе с ликвидацией именуемого предприятия.
Условно фирменное наименование можно разделить на две составные части - обязательную и произвольную (отличительную). Российским законодательством, прежде всего, регламентируется содержание обязательной части наименования, где должно быть указание его организационно-правовой формы и произвольной, являющейся специальным наименованием предприятия.
Наименование индивидуального предприятия, кроме указания организационно-правовой формы должно содержать фамилию собственника имущества, а полное товарищество - указание имени не менее чем одного участника товарищества.
Чтобы обладать правом на фирменное наименование, организация должна не только иметь статус юридического лица, но и относиться к числу коммерческих организаций. При этом конкретный вид деятельности фирмовладельца (производство, торговля, посредническая деятельность, научные исследования, оказание услуг и т.п.), равно как и тип предприятия никакого значения не имеет. Необходимым объединяющим всех их признаком является предпринимательство, т.е. самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
Коммерческое обозначение. Юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, в том числе некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.
Общие положения
Для обозначения производимых товаров, поставляемых на рынок (market), их производители используют маркетинговые обозначения:
- - фирменное наименование;
- - товарный знак;
- - наименование места происхождения товара;
- - указание происхождения товара;
- - доменное имя.
За исключением доменного имени, остальные объекты давно используются для обозначения товаров и их производителей, и во многих странах они являются охраняемыми. В 1883 г. Парижская конвенция признала их охрану на международном уровне, причем товарным знакам посвящена большая часть Конвенции, чем изобретениям и промышленным образцам.
Причина такого положения заключается в том, что любые обозначения товаров легко копировать и использовать для маркировки аналогичных товаров иных производителей. Если основной производитель добился устойчивого рыночного положения и репутации на рынке за счет выпуска высококачественной продукции, его конкуренты часто стараются свою менее качественную продукцию обозначать теми же знаками. В результате потребитель может по неведению и незнанию приобрести некачественную продукцию и разочароваться в ней. Таким образом, неправомерное использование маркетинговых обозначений основного производителя ведет к снижению его доходов и прибыли, а также к ущербу репутации. Ущерб репутации сказывается и на снижении доходов от реализации новой продукции.
Другими словами, свободное использование маркетинговых обозначений противоречит экономическим интересам законного производителя товаров, но выгодно имитаторам аналогичной продукции. Именно по этой причине во многих странах свободное использование маркетинговых обозначений поставлено вне закона. В системе интеллектуальной собственности охрана маркетинговых обозначений оказалась потому, что они используются для обозначения товаров, в которых воплощены креативные объекты интеллектуальной собственности.
Охрана маркетинговых обозначений представляет собой средство обеспечения прав и интересов производителей товаров. Дело в том, что для выпуска альтернативной продукции необходимо много времени и ресурсов, тогда как чужие обозначения на малоизвестной продукции могут легко использоваться. Именно такое использование маркетинговых обозначений наносит наибольший ущерб основным производителям.
Представление о маркетинговых обозначениях, несмотря на его простоту и естественность, является новым в системе интеллектуальной собственности, в экономике и маркетинге <1>. Это понятие можно определить так:
Маркетинговые обозначения - это указания участников рыночных отношений, в частности, производителей и выпускаемых ими товаров, организаций и лиц, оказывающих или предоставляющих услуги (бытовые, социальные, транспортные, финансовые, инновационные, инвестиционные, консалтинговые и т.д.).
Обычно в системе интеллектуальной собственности маркетинговые обозначения называют способами индивидуализации юридических лиц и индивидуализации товаров и услуг.
Использование понятия "маркетинговые обозначения" представляется предпочтительнее, чем "способы индивидуализации", поскольку оно:
- - отражает рыночное (marketing) предназначение обозначений;
- - выражает сущность и назначение обозначений;
- - не содержит противоречий и неточностей, свойственных понятию "способы индивидуализации".
Во многих странах термин "способы индивидуализации" вообще не используется.
Фирменные наименования
Гражданский кодекс Российской Федерации установил два вида наименований юридических лиц - фирменное наименование и коммерческое обозначение, разместив их в разных местах и считая их различными объектами. К сожалению, при формировании соответствующих норм разработчики Гражданского кодекса проигнорировали положения Парижской конвенции.
В оригинальном (французском) тексте Парижской конвенции используется термин "nom commercial", а в английском - "trade name". Однако в официальном русском тексте Конвенции используется только термин "фирменное наименование" <1>, поэтому введение в Гражданский кодекс Российской Федерации понятия "коммерческое обозначение" противоречит русскому тексту Парижской конвенции, где признается только понятие "фирменное наименование".
Несмотря на это, в литературе экономической или маркетинговой направленности очень часто используют прямые переводы французского и английского терминов, т.е. "коммерческое обозначение", "коммерческое имя", "коммерческое наименование", а также "торговое имя" или "торговое наименование". Все это создает ненужную путаницу, поскольку этим терминам придают разный смысл.
Фирменное наименование не определяется в гражданском законодательстве, однако такое определение можно установить.
Фирменное наименование - это название участника гражданского оборота, которое может не совпадать с его полным или сокращенным наименованием, регистрируемым в установленном порядке, но имеет с ним то или иное сходство.
В соответствии со ст. 8 Парижской конвенции, членом которой Советский Союз был с 1 июля 1965 г., а Российская Федерация продолжает в нем членство с 25 декабря 1991 г., "фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака" <1>. Другими словами, Парижская конвенция устанавливает, что фирменное наименование:
- - является охраняемым объектом интеллектуальной собственности;
- - имеет экстерриториальную охрану в странах Парижского союза;
- - не требует регистрации.
Требование регистрации фирменного наименования заявлено в п. 1 ст. 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой "юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица" <1>.
Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1475 предоставил юридическому лицу "исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц". Причем "исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования".
Данные положения Гражданского кодекса в отношении фирменных наименований противоречат ст. 8 Парижской конвенции и в соответствии со ст. ст. 26 и 27 Венской конвенции о праве международных договоров не должны применяться.
С другой стороны, в п. 1 ст. 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что юридические лица могут использовать для индивидуализации принадлежащих им предприятий "коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц" <1>. Эти положения Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении коммерческих обозначений соответствуют положениям Парижской конвенции для фирменных наименований, и только эти положения подлежат применению.
Таким образом, термины "фирменное наименование" и "коммерческое обозначение" следует признать синонимами и для соответствия Парижской конвенции к ним должны применяться только ст. ст. 1538 - 1541, но не ст. ст. 1473 - 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Отсутствие требования регистрации фирменного наименования, установленное международными нормами, несомненно, осложняет охрану. Поэтому целесообразно выбирать и использовать фирменные наименования, которые сходны с регистрируемыми полными наименованиями участников гражданского оборота или товарными знаками.
Фирменное наименование в некотором отношении аналогично имени и фамилии человека, которые регистрируются органами ЗАГС. Иногда считают, что право на фирменное наименование сходно с личным неимущественным правом авторства, устанавливающим создателя того или иного объекта интеллектуальной собственности, например произведения, изобретения и т.д. С другой стороны, фирменное наименование устанавливает производителя того или иного товара. Однако такая аналогия и сходство не являются полными.
Эволюция охраны товарных знаков
Товарные знаки имеют давнюю историю. Тысячи лет тому назад на изготовлявшихся предметах, вещах, а также животных проставлялись клейма - специальные знаки для указания изготовителя или владельца. Такие отличительные знаки существовали во всех древних цивилизациях: Китае, Египте, Греции, Риме. При ремесленном производстве использовались знаки, идентифицирующие ремесленников или их гильдии.
Считается, что первый закон в отношении охраны прообразов товарных знаков был принят в 1266 г. в Англии. С 1373 г. помимо клейма производителя требовалось ставить клеймо гильдии, к которой относился мастер. Личные клейма представляли большую ценность, и их передача по наследству или по завещанию особо оговаривалась. В Европе широко применялись купеческие знаки для указания имени купца, поставляющего тот или иной товар. Подделка знаков запрещалась, и наказанием могла быть смертная казнь или отсечение правой руки.
Развитие промышленного производства товаров привело к постепенной замене знаков и клейм гильдий и ремесленников товарными знаками предприятий. В конце XIX в. во многих странах были введены в действие национальные законы по охране товарных знаков, например, в Российской империи с 1830 г. действовало Положение о клеймении изделий русских мануфактур, фабрик и заводов <1>. Закон о товарных знаках появился во Франции в 1857 г.
В Российской империи в 1896 г. был принят Закон "О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)". После 1917 г. действие этого Закона изменено Декретом СНК "О товарных знаках" 1922 г., а в 1926 г. - Постановлением ЦИК и СНК СССР "О товарных знаках". В 1936 г. было принято Постановление "О производственных марках и товарных знаках", в котором введена особая форма товарного знака - торговая марка, что впоследствии привело к повсеместной путанице: товарный знак и торговая марка стали фактически считаться и использоваться как синонимы. В настоящее время только товарный знак является правовым термином, тогда как словосочетание "торговая марка" используется в основном в экономической литературе.
В 1962 г. принято Постановление Совета Министров СССР "О товарных знаках" <1>, в соответствии с которым государственные, кооперативные и иные общественные предприятия и организации были обязаны проставлять на выпускаемых ими товарах или на их упаковке товарные знаки, зарегистрированные в Государственном комитете СССР по делам изобретений и открытий. В 1991 г. был принят Закон СССР "О товарных знаках и знаках обслуживания" <2>, который не вступил в силу. С 2008 г. правовое положение товарных знаков и знаков обслуживания будет регулироваться Гражданским кодексом Российской Федерации.
С точки зрения перевода термина "trade mark" на русский язык, правильным является "торговая марка", а по существу - "товарный знак", поскольку первый термин характеризует в основном производителя, а второй - товар. Впоследствии путаница усугубилась, поскольку наряду с термином "товарный знак" стали использовать новые, в частности "бренд", "логотип", "слоган" и т.д.
После распада Советского Союза в странах с переходной экономикой были приняты национальные законы об охране товарных знаков, например, в Российской Федерации 23 сентября 1992 г. принят Закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". В последующем в этот Закон вносились многочисленные изменения, прежде всего для их соответствия международным договорам.
Право на топологию интегральной микросхемы, правовой режим секрета производства (ноу-хау) и право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.
Право на топологию интегральной микросхемы
Топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов ИМС и связей между ними. При этом ИМС как материальным объектом, широко используемым в радиоэлектронике, является само микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, предназначенное для выполнения функций электронной схемы. Элементы и связи подобного изделия нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено такое изделие. ИМС в обиходе обычно именуют "чипами" или "микрочипами" либо "кристаллами".
ГК устанавливает нестандартное сочетание трех критериев охраноспособности топологии ИМС, состоящее из ее оригинальности, творческого характера деятельности ее автора и неизвестности автору и (или) специалистам в области разработки топологий ИМС на дату ее создания. При этом установлена презумпция оригинальности топологии ИМС. Обратное должно быть доказано заинтересованным лицом.
Известность специалистам в области разработки топологий ИМС элементов, из которых состоит топология ИМС на дату се создания, не препятствует предоставлению данной топологии правовой охраны. Условием охраны и в этом случае является оригинальность пространственно-геометрического расположения совокупности таких элементов и связей между ними в целом, которая, как было сказано, презюмируется.
Автору топологии ИМС предоставляются два важных интеллектуальных права: исключительное право имущественного характера и личное неимущественное право авторства. Для возникновения обоих прав у автора топология ИМС должна отвечать критериям охраноспособности. Допускается принадлежность автору топологии ИМС других прав, одним из которых является право на вознаграждение за служебную топологию.
Автором топологии ИМС признается только гражданин, чьим творческим (т.е. по существу самостоятельным умственным) трудом создана охраняемая топология. При этом устанавливается традиционная презумпция авторства лица, указанного в качестве автора в заявке на выдачу свидетельства о государственной регистрации топологии ИМС. Иное должно быть доказано лицом, опровергающим данную презумпцию.
Соавторами являются граждане, создавшие топологию ИМС совместным творческим трудом. По общему правилу использование созданной в соавторстве топологии ИМС каждым из соавторов осуществляется по своему усмотрению. Иной порядок использования должен быть предусмотрен соглашением (по логике - единогласным) между соавторами. Только совместность действий соавторов требуется для осуществления распоряжения правом на получение свидетельства о государственной регистрации топологии ИМС.
Государственную регистрацию топологии ИМС осуществляет федеральный орган по интеллектуальной собственности, функции которого в настоящее время выполняет Роспатент. Данная регистрация является необязательной (факультативной), и в этом смысле она идентична государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных. Правообладатель может по своему желанию зарегистрировать топологию в федеральном органе по интеллектуальной собственности в течение всего установленного законом 10-летнего срока действия исключительного права на топологию ИМС.
Иной правовой режим установлен для топологии ИМС, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Такая топология вообще не подлежит государственной регистрации. Более того, лицо, подавшее заявку на государственную регистрацию подобной топологии, т.е. заявитель, несет ответственность за разглашение сведений о ней в соответствии с законодательством РФ.
Как известно, правила об отнесении сведений к государственной тайне и их засекречиванию установлены ст. 6 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 "О государственной тайне". В соответствии со ст. 5 данного Закона государственную тайну составляют сведения, в частности, о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах, имеющих важное оборонное или экономическое значение; о системе президентской, правительственной, шифрованной, в том числе кодированной и засекреченной связи, о методах и средствах защиты секретной информации. В результатах подобных работ и в подобных сведениях может содержаться информация о топологиях ИМС, которые в подобных случаях не подлежат государственной регистрации.
В состав заявки на регистрацию, относящейся только к одной топологии, должны входить следующие документы: заявление о государственной регистрации топологии, содержащее указание лица, на имя которого испрашивается государственная регистрация, и автора, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового, места нахождения или жительства каждого из них, а также даты первого использования топологии в случае, если оно осуществлялось; депонируемые материалы, позволяющие идентифицировать топологию, в том числе реферат. Установление правил оформления заявки на регистрацию топологии ИМС делегировано Роспатенту.
Ведение дел с федеральным органом по интеллектуальной собственности, связанных с государственной регистрацией топологии ИМС, может осуществляться заявителем, правообладателем, иным заинтересованным лицом самостоятельно, через патентного поверенного, зарегистрированного в указанном органе, или через иного представителя. Однако граждане, постоянно проживающие за границей, и иностранные юридические лица ведут указанные дела по общему правилу через зарегистрированного патентного поверенного.
Рассмотрение заявки на регистрацию топологии ИМС напоминает экспертизу заявки на полезную модель. Однако действия, связанные с рассмотрением заявки на топологию, именуются не ее экспертизой, а проверкой наличия необходимых документов и их соответствия рассмотренным ранее требованиям или условиям предоставления топологии правовой охраны.
Положительный результат данной проверки служит основанием внесения топологии федеральным органом по интеллектуальной собственности в Реестр топологий интегральных микросхем. После этого указанный орган выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации топологии ИМС, а также публикует сведения о ней в официальном бюллетене. По заявлению правообладателя федеральный орган по интеллектуальной собственности вносит изменения, относящиеся к сведениям о правообладателе и (или) об авторе топологии, в том числе к наименованию или имени правообладателя, его месту нахождения или месту жительства, имени автора топологии, адресу для переписки, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок в Реестр топологий интегральных микросхем и свидетельство о государственной регистрации топологии. Кроме того, данный орган публикует в официальном бюллетене сведения о любых изменениях записей, внесенных в Реестр топологий интегральных микросхем.
Регламентация всего комплекса действий по государственной регистрации топологий ИМС возложена на федеральный орган, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. Имеется в виду установление: порядка государственной регистрации топологий; форм свидетельств об этой регистрации; перечня сведений, публикуемых федеральным органом по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене.
Комплекс отношений, связанных с государственной регистрацией топологий ИМС, регулируется Административным регламентом исполнения федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на государственную регистрацию топологии интегральной микросхемы и их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 № 323.
Подобно правовым действиям с программами для ЭВМ и базами данных, юридически значимые действия, связанные как с государственной регистрацией топологий ИМС, так и с договорным распоряжением исключительным правом на них, а также с переходом данного права без договора облагаются госпошлиной.
Строго регламентируются юридически значимые действия по распоряжению исключительным нравом на топологию ИМС как в договорном, так и в бездоговорном порядке. Договор об отчуждении исключительного права на топологию и лицензионный договор должны быть заключены в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.
Если топология была зарегистрирована, отчуждение и залог исключительного права на топологию, предоставление по договору права использования топологии, переход исключительного права на топологию без договора подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в порядке, установленном ст. 1232 ГК.
Право авторства является основным личным неимущественным правом автора топологии ИМС. Это право выражается в факте создания топологии и основанной на законе (т.е. легальной) возможности ее создателя признаваться автором топологии ИМС. Это право неотчуждаемо и непередаваемо.
Неотчуждаемость и непередаваемость права авторства сохраняются и при передаче другому лицу или переходе к нему другим способом исключительного права на топологию, а также в случае предоставления другому лицу права ее использования по лицензионному договору. Отказ от права авторства ничтожен, т.е. недействителен независимо от признания его таковым судом.
Средства индивидуализации приравниваются согласно п.1ст.1225 Гражданского кодекса РФ к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности. К ним относятся фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также наименования мест происхождения товаров и коммерческие обозначения. Рассмотрим кратко особенности и различия между этими объектами.Фирменные наименования и коммерческие обозначения служат для индивидуализации участников гражданского оборота, а товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров – для индивидуализации товаров и/или услуг. Первые регистрируются административными органами или вообще не регистрируются(коммерческое обозначение), в то время как вторые регистрируются Патентным ведомством и без такой регистрации недействительны.
Различия также заключаются в сроке действия сравниваемых обозначений и необходимости его продления, поскольку фирменное наименование и коммерческое обозначения не ограничены сроком действия, а товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров действуют сроком 10 лет с даты подачи заявки на их регистрацию, с возможностью продления этого срока каждый раз на 10 лет.
В данной статье рассмотрим первую группу обозначений - фирменные наименования и коммерческие обозначения. Разница между ними заключается в функциях: коммерческое обозначение обычно используется в отношениях между предпринимателями и потребителями, а фирменное наименование - в деловых отношениях между фирмами. Кроме того, коммерческими обозначениями могут быть не только словесные наименования (как у фирменных наименований), но также изображения, цвета, звуки и др.
Фирменное наименование (фирма) - наименование, под которым юридическое лицо выступает в гражданском обороте и которое индивидуализирует его среди других лиц.
Структура фирменного наименования состоит из обязательной части(корпуса фирмы), которая согласно п.2ст.1473 ГК РФ должна содержать указание на его организационно-правовую форму(например,ООО, ЗАО,ОАО) и дополнения, т.е. собственно наименования, которое не может обозначать только род деятельности. Наименование может включать тип и предмет деятельности(государственное, муниципальное, частное) или профиль (производственное, страховое, научное), а также специальные названия("Знамя", "Калибр"), сокращения(МТЗ, ЧТК) и другие.
Юридическое лицо должно иметь полное наименование на русском языке, а также вправе иметь сокращенное и наименование на других языках.
В качестве принципов правовой охраны фирменного наименования можно назвать:
- принцип истинности фирмы, т.е. соответствующее действительности и не вводящее в заблуждение участников гражданского оборота указание на организационно-правовую форму, тип и предмет деятельности и др.
Принцип исключительности фирмы, т.е. ее отличие от ранее зарегистрированных фирм, осуществляющих аналогичную деятельность (п.3.ст.1474 ГК РФ)
-принцип постоянства фирмы, т.е. неизменность до прекращения юридического лица согласно п.2ст.1475 ГК РФ или обоснованного и зарегистрированного изменения наименования.
Само исключительное право на фирму состоит в возможности выступать в гражданском обороте под собственным наименованием, в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах, объявлениях, рекламе, на товарах или их упаковке. При этом данное право выступает в качестве обязанности владельца использовать свое наименование указанными способами.
Право на фирму носит исключительный характер, т.к. принадлежит конкретному владельцу. Это право действует в отношении всех третьих лиц и не ограничено сроком. Кроме того, право характеризуется как личное неимущественное, связанное с деловой репутацией фирмы и ее владельца и носит экстерриториальный характер, т.е. охраняется на территории всех стран-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.
Право на фирменное наименование прекращается с ликвидацией юридического лица, а также при отказе от него владельца, переходе к новому владельцу или при реорганизации юридического лица.
Коммерческое обозначение - это принятое фирмой и широко известное наименование, символизирующее деятельность предприятия, используемое в ее деятельности, которое охраняется без специальной регистрации(согласно ст. 6-bis Парижской конвенции), например, обозначения «Майкрософт», «Макдоналдс», «Газпром». Такие обозначения можно встретить повсеместно в качестве названий ресторанов, кафе, магазинов и.т.д. По сути коммерческое обозначение введено в отечественное право с принятием ч.4 ГК РФ(ст.1538-1541). Согласно ст.1538 ГК РФ оно определяется как обозначение, используемое юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями для индивидуализации принадлежащих им предприятий и не подлежащее регистрации.
Из содержания ст.1539 следует, что критериями охраноспособности коммерческого обозначения являются:
- новизна, т.е. неизвестность сходных обозначений, право на которые возникло раньше
- наличие достаточных различительных признаков, т.е. возможность идентификации потребителями или контрагентами
- известность в пределах определенной территории для индивидуализации конкретного предприятия.
Актуальными нормами права в отношении данного объекта можно считать возможность его использования для нескольких предприятий, в то время как несколько таких обозначений нельзя использовать в отношении одного предприятия.
В случаях столкновения прав на коммерческое обозначение и фирменное наименование (как и с другими средствами индивидуализации) исходят из принципа «старшинства права», что следует из п.6.ст.1252 и п.2ст.1539 ГК РФ. В таких случаях преимущество отдается тому, у кого соответствующее исключительное право возникло ранее. Следует отметить также, что в отличие от фирменного наименования возможно отчуждение коммерческого обозначения другому лицу, а также использование его индивидуальными предпринимателями.
Выгодин Борис Анатольевич,
Vygodin & partners
Генеральный директор, к.т.н.
патентный поверенный РФ,
Евразийский патентный поверенный
Статья была издана в журнале "The Angel investor"